Глава 2 Субъекты наследственных правоотношений и особенности их правового статуса
2.1. Участники наследственных правоотношений
Основными фигурами наследственного права являются наследодатель и противоположный по правовому положению, по объему прав и обязанностей наследник.
Наследодатель, являясь в свою очередь центральной фигурой наследственных правоотношений, – это лицо, имущество которого после его смерти переходит к другим лицам.
Наследник – это только физическое лицо, в том числе иностранный гражданин, недееспособное или ограниченно дееспособное лицо, который вступает в наследственное правоотношение по средствам факта смерти наследодателя. По поводу субъективного состава наследственных отношений в юридической литературе нет единого мнения. Так, А. П. Суханов отмечает, что «субъектами» наследственного правоотношений являются наследник и наследодатель.[6] Полярной позиции придерживаются А. П. Сергеев и Ю. К. Толстой, которые полагают, что наследодатель не является субъектом наследственных правоотношений, так как «покойники субъектами правоотношений быть не могут».[7]
Основываясь на анализе наследственного законодательства, следует сделать вывод о том, что законодатель исходит из такого положения, что наследодатель является субъектом наследственных правоотношений. Далее встает вопрос о тех требованиях, которые предъявляются к правовому статусу наследодателя. В Гражданском кодексе РФ данный аспект прямого закрепления не нашел, поэтому следует основываться на общих требованиях, которые предъявляются к субъектам правоотношений, но при этом с учетом специфики правовой сферы действия такой фигуры, как наследодатель. В силу того, что завещание является односторонней сделкой, которая совершается лицом, желающим распорядиться принадлежащим ему имуществом и имущественными правами и обязанностями (наследством, наследственной массой) на случай своей смерти, завещатель (наследодатель) на тот момент, когда совершается данная сделка, должен обладать полной дееспособностью. Следует напомнить, что под дееспособностью понимается способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их. Гражданская дееспособность возникает в полном объеме с наступлением совершеннолетия, т. е. по достижении восемнадцатилетнего возраста.
Отдельно решается вопрос о лицах, которые являются ограниченно дееспособными и недееспособными.
Ограничение дееспособности возможно в случаях, прямо предусмотренных ст. 30 ГК РФ: гражданин, который вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами ставит свою семью в тяжелое материальное положение, может быть ограничен судом в дееспособности в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством. Над ним устанавливается попечительство. Он вправе самостоятельно совершать мелкие бытовые сделки. Совершать другие сделки, а также получать заработок, пенсию и иные доходы и распоряжаться ими он может лишь с согласия попечителя. Однако такой гражданин самостоятельно несет имущественную ответственность по совершенным им сделкам и за причиненный им вред.
Если основания, в силу которых гражданин был ограничен в дееспособности, отпали, суд отменяет ограничение его дееспособности. На основании решения суда отменяется установленное над гражданином попечительство (ст. 30 ГК РФ).
Следовательно, лица, которые обладают ограниченной, частичной дееспособностью или же признаны в законном порядке недееспособными (гражданин, который вследствие психического расстройства не может понимать значения своих действий или руководить ими), может быть признан судом недееспособным в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством. Над ним устанавливается опека. От имени гражданина, признанного недееспособным, сделки совершает его опекун. Если основания, в силу которых гражданин был признан недееспособным, отпали, суд признает его дееспособным. На основании решения суда отменяется установленная над ним опека) завещательной дееспособностью не обладают, и как следствие, составленное ими завещание законной силы не имеет. Такое завещание может быть оспорено в порядке, предусмотренном ст. 177 ГК РФ: сделка, совершенная гражданином, хотя и дееспособным, но находившимся в момент ее совершения в таком состоянии, когда он не был способен понимать значение своих действий или руководить ими, может быть признана судом недействительной по иску этого гражданина либо иных лиц, чьи права или охраняемые законом интересы нарушены в результате ее совершения. Сделка, совершенная гражданином, впоследствии признанным недееспособным, может быть признана судом недействительной по иску его опекуна, если доказано, что в момент совершения сделки гражданин не был способен понимать значение своих действий или руководить ими.
Если сделка признана недействительной на основании ст. 177 ГК РФ, соответственно применяются правила, предусмотренные п. 1 ст. 171 ГК РФ, т. е. каждая из сторон такой сделки обязана возвратить другой все полученное в натуре, а при невозможности возвратить полученное в натуре – возместить его стоимость в деньгах. Дееспособная сторона обязана, кроме того, возместить другой стороне понесенный ею реальный ущерб, если дееспособная сторона знала или должна была знать о недееспособности другой стороны (ст. 177 ГК РФ).
Все вышеперечисленные особенности должны быть учтены в обязательно порядке при определении правового статуса наследодателя.
Наследник – это лицо, которое призывается к наследованию в случае смерти наследодателя. Если обратиться к наследственному законодательству, становится очевидно, что наследником может быть любой субъект гражданского права.
Граждане как субъекты наследственного права. Данная категория наследников может являться наследниками как по закону, так и по завещанию, но при условии, что они находились в живых на момент составления завещания. Если же наследодатель был признан умершим по решению суда, то наследниками будут являться только те лица, которые были в живых на момент признания наследодателя умершим. В соответствии с ныне действующим законодательством право наследования не зависит от гражданства лица, поскольку принять права и обязанности по наследованию имеют право не только граждане Российской Федерации, но и иностранные граждане, а также лица без гражданства. Данное правило продиктовано тем, что они пользуются на территории нашего государства гражданской правоспособностью наравне с российскими гражданами.
Гражданское законодательство признает субъектами наследственных правоотношений не родившихся на момент смерти наследодателя наследников, т. е. во время открытия наследства. Такими субъектами являются те, кто родился уже после смерти наследодателя, но был зачат при его жизни. В данном случае задачей нотариуса, которому стало известно, что такие субъекты будут призваны к наследованию, является приостановление выдачи свидетельства о праве наследования до того момента, пока ребенок не родится.
Юридические лица как субъекты наследственных правоотношений.
Под юридическим лицом согласно ст. 48 ГК РФ понимается организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
Юридические лица должны иметь самостоятельный баланс или смету. В связи с участием в образовании имущества юридического лица его учредители (участники) могут иметь обязательственные права в отношении этого юридического лица либо вещные права на его имущество.
К юридическим лицам, в отношении которых их участники имеют обязательственные права, относятся хозяйственные товарищества и общества, производственные и потребительские кооперативы.
К юридическим лицам, на имущество которых их учредители имеют право собственности или иное вещное право, относятся государственные и муниципальные унитарные предприятия, а также финансируемые собственником учреждения.
К юридическим лицам, в отношении которых их учредители (участники) не имеют имущественных прав, относятся общественные и религиозные организации (объединения), благотворительные и иные фонды, объединения юридических лиц (ассоциации и союзы).
Для того чтобы юридическое лицо было призвано к наследованию, необходимо удовлетворение определенных условий:
1) наследодатель оставил завещание в отношении данного юридического лица;
2) указанное юридическое лицо должно существовать на день открытия наследства. При ситуации, когда на момент открытия наследства (т. е. в день смерти лица) юридическое лицо было ликвидировано, наследственная масса наследуется по закону.
Наследодатель имеет паров на завещание своего имущества, имущественных прав и обязанностей одновременно и юридическим, и физическим лицам. Как и граждане, юридическое лицо может получить всю наследственную массу или ее часть. Юридическое лицо также имеет право на отказ от наследства.
Публичные образования как субъект наследственных отношений.
Публичные образования – это Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, иностранные государства и международные организации.
Наследственные правоотношения возникают в случае, если наследственная масса завещана непосредственно Российской Федерации, субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию, иностранному государству и международной организации.
Нотариус должен проверить, не имеется ли оснований для признания завещания недействительным.
В наследственном праве используется такое понятие, как «выморочное имущество». Наследственное имущество признается выморочным, если отсутствуют наследники как по закону, так и по завещанию, либо никто из наследников не имеет право наследовать, либо все наследники отстранены от наследства (ст. 1117 ГК РФ), или никто из наследников не принял наследство, либо все наследники отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника (ст. 1158 ГК РФ). Гражданский кодекс РФ определяет порядок наследования выморочного имущества, а именно: выморочное имущество переходит в порядке наследования по закону в собственность Российской Федерации. Порядок наследования и учета выморочного имущества, а также порядок передачи его в собственность субъектов Российской Федерации или в собственность муниципальных образований определяется законом.
2.2. Наследники по завещанию
В связи с новой тенденцией, которая нашла свое место в части 3 ГК РФ, такое основание наследования, как завещание, имеет доминирующее значение. Долгие годы в нашем государстве отдавалось предпочтение наследованию по закону. Поэтому на сегодняшний день большая часть населения РФ весьма настороженно относится к такому способу распоряжения своим имуществом, как завещание. Такое отношение продиктовано рядом причин, среди которых можно выделить правовую безграмотность, правовой нигилизм, нежелание думать о завтрашнем дне, а также причины психологического порядка. Такое пренебрежительное отношение к завещанию вытекает из менталитета нашей нации. Так, некоторые люди считают, что составление завещания приблизит их смерть. Следует отметить, что подобное явление, хотя и в меньшей степени, присутствует и в тех странах, которые мы обычно называем развитыми.[8]
Право завещать имущество является элементом гражданской правоспособности, которая признается за всеми гражданами, возникает в момент рождения и прекращается со смертью. Вместе с тем, в силу строго личного характера завещания как сделки, оно может быть реализовано только при наличии дееспособности в полном объеме. Поэтому в юридической литературе часто используется термин «завещательная правосубъектность», представляющий собой ничто иное, как право гражданина и способность его своими действиями определять на случай смерти судьбу своих прав и обязанностей, которые могут переходить по праву наследования, а также сделать другие распоряжения на случай смерти. Отсюда следует, что ни лица, недееспособные вследствие психического расстройства, ни несовершеннолетние, не достигшие восемнадцати лет (за исключением эмансипированных, т. е. лиц, работающих по трудовому договору, в том числе по контракту или с согласия родителя, усыновителя или попечителя, занимающихся предпринимательской деятельностью и объявленных по решению органа опеки или попечительства полностью дееспособными (при отсутствии такого согласия – по решению суда) и лиц, вступивших в брак), а также лица, ограниченные в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими веществами, не могут быть завещателями. Следует отметить, что в соответствии со ст. 43 Основ законодательства РФ о нотариате при удостоверении сделок (в том числе и при удостоверении завещаний) нотариус должен проверить дееспособность граждан, участвующих в сделках. Таким образом, проверка дееспособности является компетенцией нотариуса. Согласно ст. 41 ГК РФ по просьбе совершеннолетнего дееспособного гражданина, который по состоянию здоровья не может самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности, над ним может быть установлено попечительство в форме патронажа. Распоряжение имуществом подопечного осуществляется попечителем (помощником) на основании договора поручения или доверительного управления, заключенного с подопечным. Однако это не лишает гражданина права завещать свое имущество, поскольку в данном случае закон не возлагает на попечителя (помощника) обязанности контроля, поэтому для удостоверения завещания подопечного не требуется согласие попечителя (помощника).
Дееспособность по возрасту проверяется по паспорту или иному документу, удостоверяющему личность. Если у нотариуса возникают сомнения относительно дееспособности совершеннолетнего завещателя по его психическому состоянию, он вправе отложить удостоверение завещания на срок, предусмотренный ст. 41 Основ законодательства РФ о нотариате с тем, чтобы выяснить, не выносилось ли судом решение о признании данного гражданина недееспособным. Этот срок не может превышать месяца со дня вынесения постановления об отложении совершения нотариального действия.
Если такого решения нет, то нотариус должен сообщить о своих сомнениях одному из лиц, которые вправе ставить вопрос перед судом о признании лица недееспособным. В зависимости от принятого этим лицом решения нотариус удостоверяет завещание или приостанавливает его удостоверение до разрешения дела судом.
Завещание в современном законодательстве, как форма распоряжения, не просто является альтернативой наследования по закону. Используя завещание, можно выйти из сложной ситуации, связанной с распределением имущества между наследниками по закону. Если, например, после смерти отца, не оставившего завещания, два его сына как наследники по закону будут претендовать на имущество, заключающееся в земельном участке, домовладении и автомашине, то получат они независимо от своего желания по 1/2 доли в автомашине, земельном участке и домовладении (если нет завещания, имущество распределяется в равных долях между наследниками по закону). А форма завещания позволяет, например, оставить автомашину одному сыну, а земельный участок и домовладение другому.[9]
Прежде чем говорить о наследниках по завещанию, необходимо дать краткую характеристику самого понятия «завещание». В юридической литературе наблюдается большое количество трактовок данного термина. Все они имеют сходные моменты. Обратим внимание на некоторые из них. Так, закон определяет завещание как одностороннюю сделку, направленную, прежде всего, на распределение имущества между лицами, названными завещателем своими наследниками, в порядке, который устанавливает завещатель.[10]
Завещание также понимается как акт физического лица по распоряжению принадлежащими ему материальными и нематериальными благами на случай смерти.[11]
Завещание является односторонней сделкой, поскольку в нем прямо выражается воля одного лица. В силу того, что завещание – это разновидность сделки, на него распространяются правила о сделках, за исключением изъятий, специально установленных в гл. 62 ГК РФ, которая посвящена наследованию по завещанию. Как известно, самая распространенная классификация сделок основывается на таком понятии как срочность, т. е. в науке выделяют срочные и бессрочные сделки. Из анализа определения завещания можно сделать вывод о срочном характере данной сделки, поскольку факт наступления смерти является неизбежным и не может быть предотвращен какими-либо действиями.
На практике встречаются случаи включения в брачный договор условий, ограничивающих свободу завещания (например, обязательство совершить завещание в пользу супруга, кого-либо из детей и т. п.). При наличии такого условия в брачном договоре оно является ничтожным как ограничивающее правоспособность супругов (п. 3 ст. 42 СК РФ).
Из вышесказанного становится очевидным тот факт, что несмотря на то, что наше законодательство воспринимает западную тенденцию о доминирующей роли такого основания наследования как завещание, злоупотребления и нарушения норм различных законодательств являются следствием данной воспринятой практики. Такие нарушения имеют направленность к постоянному прогрессу и расширению масштаба действий.
Законодатель устанавливает ряд правил, которые нуждаются в обязательном соблюдении для того, чтобы завещание было действительным.
Относительно субъекта завещания ч. 2 ст. 1118 ГК РФ закрепляет, что завещание может быть совершено гражданином, обладающим в момент его совершения дееспособностью в полном объеме. Понятие и виды дееспособности были рассмотрены в разделе Участники наследственных правоотношений.
Следующее правило касается требования личного составления завещания. ГК РФ устанавливает запрет на совершение завещания через представителя. Совершение завещания через представителя не допускается. Данное положение регламентировано в ч. 3 ст. 1118 ГК РФ.
Данное правило касается содержания самого завещания. Так, согласно ч.4 ст.1118 ГК РФ в завещании могут содержаться распоряжения только одного гражданина, а совершение завещания двумя или более гражданами не допускается.
Завещание является односторонней сделкой, которая создает права и обязанности после открытия наследства (ч. 5 ст. 1118 ГК РФ).
Согласно ныне действующему законодательству, завещатель имеет право завещать любое имущество. Законодатель не ограничивается этой формулировкой и далее закрепляет, что это может быть даже имущество, которое будет приобретено в будущем (ч. 1 ст. 1120 ГК РФ). При этом в самом завещании не обязательно перечислять конкретные виды имущества, которые завещаются. Достаточно ограничиться таким распоряжением как: «Все мое имущество, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось, я завещаю:…и т. д.».
В соответствии с ч. 2 ст. 1120 ГК РФ завещатель может распорядиться своим имуществом или какой-либо его частью, составив одно или несколько завещаний. Если завещание совершено только в отношении части имущества, то оставшаяся часть считается незавещанной, следовательно, приобретает порядок наследования по закону. В данном случае, просматривается полная свобода распоряжения имуществом, т. е. прямое воплощение принципа свободы завещания.
В соответствии со ст. 1123 ГК РФ нотариус, другое удостоверяющее завещание лицо, переводчик, исполнитель завещания, свидетели, а также гражданин, подписывающий завещание вместо завещателя, не вправе до открытия наследства разглашать сведения, касающиеся содержания завещания, его совершения, изменения или отмены. В случае нарушения тайны завещания завещатель вправе потребовать компенсацию морального вреда, а также воспользоваться другими способами защиты гражданских прав, предусмотренными ГК РФ. Данное положение представляет собой выражение принципа тайны завещания.
Статья 1124 ГК РФ содержит требования, которые касаются формы и порядка совершения завещания: завещание должно быть составлено в письменной форме и удостоверено нотариусом. Удостоверение завещания другими лицами допускается только в случаях, предусмотренных ГК РФ. Несоблюдение установленных ГК РФ правил о письменной форме завещания и его удостоверении влечет за собой недействительность завещания. Составление завещания в простой письменной форме допускается только в виде исключения в случаях, предусмотренных ст. 1129 ГК РФ.
В случае, когда в соответствии с правилами, которые закреплены в ГК РФ при составлении, подписании, удостоверении завещания или при передаче завещания нотариусу присутствуют свидетели, не могут быть такими свидетелями и не могут подписывать завещание вместо завещателя: нотариус или другое удостоверяющее завещание лицо; лицо, в пользу которого составлено завещание или сделан завещательный отказ, супруг такого лица, его дети и родители; граждане, не обладающие дееспособностью в полном объеме; неграмотные; граждане с такими физическими недостатками, которые явно не позволяют им в полной мере осознавать существо происходящего; лица, не владеющие в достаточной степени языком, на котором составлено завещание, за исключением случая, когда составляется закрытое завещание.
В случае, когда в соответствии с правилами ГК РФ при составлении, подписании, удостоверении завещания или при передаче его нотариусу присутствие свидетеля является обязательным, отсутствие свидетеля при совершении указанных действий влечет за собой недействительность завещания, а несоответствие свидетеля требованиям, установленным ч. 2 ст. 1124 ГК РФ, может являться основанием признания завещания недействительным. На завещании должны быть указаны место и дата его удостоверения, за исключением случая, предусмотренного ст. 1126 ГК РФ.
В соответствии со ст. 1125 ГК РФ для завещания предусмотрено обязательное условие, без которого оно будет признано недействительным. Так, нотариально удостоверенное завещание должно быть написано завещателем или записано с его слов нотариусом. При написании или записи завещания могут быть использованы технические средства (электронно-вычислительная машина, пишущая машинка и др.). Завещание, записанное нотариусом со слов завещателя, до его подписания должно быть полностью прочитано завещателем в присутствии нотариуса. Если завещатель не в состоянии лично прочитать завещание, его текст оглашается для него нотариусом, о чем на завещании делается соответствующая надпись с указанием причин, по которым завещатель не смог лично прочитать завещание.
Завещание должно быть собственноручно подписано завещателем. Если завещатель в силу физических недостатков, тяжелой болезни или неграмотности не может собственноручно подписать завещание, оно по его просьбе может быть подписано другим гражданином в присутствии нотариуса. В завещании должны быть указаны причины, по которым завещатель не мог подписать завещание собственноручно, а также фамилия, имя, отчество и место жительства гражданина, подписавшего завещание по просьбе завещателя, в соответствии с документом, удостоверяющим личность этого гражданина.
При составлении и нотариальном удостоверении завещания по желанию завещателя может присутствовать свидетель.
Если завещание составляется и удостоверяется в присутствии свидетеля, оно должно быть им подписано и на завещании должны быть указаны фамилия, имя, отчество и место жительства свидетеля в соответствии с документом, удостоверяющим его личность.
Нотариус обязан предупредить свидетеля, а также гражданина, подписывающего завещание вместо завещателя, о необходимости соблюдать тайну завещания (ст. 1123 ГК РФ).
При удостоверении завещания нотариус обязан разъяснить завещателю содержание ст. 1149 ГК РФ и сделать об этом на завещании соответствующую надпись.
В случае, когда право совершения нотариальных действий предоставлено законом должностным лицам органов местного самоуправления и должностным лицам консульских учреждений Российской Федерации, завещание может быть удостоверено вместо нотариуса соответствующим должностным лицом с соблюдением правил ГК РФ о форме завещания, порядке его нотариального удостоверения и тайне завещания.
Таким образом, завещание определяет правовую судьбу имущества завещателя после его смерти. Однако важно отметить, что при жизни оно не порождает никаких обязательств между завещателем и его наследниками. Более того, завещатель может при жизни составить несколько завещаний, определяя судьбу одного и того же имущества (например, менять (переназначать) наследников квартиры), при этом действительным будет последнее решение. Таким образом, вступление в силу завещания как бы откладывается на неопределенный срок. Этим завещания отличаются от других видов распоряжений.[12]
Судебная практика знает случаи, когда завещатель договаривается с наследником о передаче последнему своего имущества, а будущий наследник, в свою очередь, обязуется предоставить завещателю пожизненное содержание. В гражданском законодательстве такая сделка носит название двусторонней, которая сводится по существу к договору об отчуждении имущества с условием пожизненного содержания.
В Гражданском Кодексе РФ предусмотрено несколько видов завещания: закрытое завещание, завещательные распоряжения правами на денежные средства в банках, завещание в чрезвычайных обстоятельствах.
Следует обратить внимание на примерные образцы составления завещания.
Завещание на разных лиц
«3» марта 2002 г. г. Москва
Третье марта две тысячи второго года
Я, Иванов Иван Иванович, проживающий по адресу: г. Москва, ул. Советская, д. 1, кв. 1, настоящим завещанием делаю следующее распоряжение.
1. Гараж и автомобиль я завещаю своему сыну Иванову Петру Ивановичу.
2. Квартиру я завещаю своей жене Ивановой Ирине Ивановне.
3. Компьютер и коллекцию дисков я завещаю своему внуку Иванову Ивану Петровичу.
4. Все остальное мое имущество, которое ко дню моей смерти окажется принадлежащим мне, в чем бы оно ни заключалось и где бы ни находилось, я завещаю своей дочери Ивановой Наталье Ивановне.
Содержание ст. 1149 ГК нотариусом мне разъяснено и понятно.
Настоящее завещание составлено и подписано в двух экземплярах, один из которых один хранится в делах нотариальной конторы № 111 г. Москвы, другой выдается на руки завещателю.
Завещатель Иванов Иван Иванович _________________Иванов
Удостоверительная надпись нотариуса[13]
Завещание
Город Екатеринбург, Свердловская область, Российская Федерация Двадцатое марта две тысячи пятого года
Я, Вахрушев Игорь Иванович, 13.03.1957 года рождения, проживающий в городе Екатеринбурге, по ул. Малышева, в доме 84, кв. 15 (паспорт 65 03 038523, выдан Орджоникидзевским РУВД г. Екатеринбурга 17.05.2002 г.), настоящим завещанием делаю следующее распоряжение.
1. Все мое имущество, какое ко дню моей смерти окажется мне принадлежащим, в чем бы таковое ни заключалось и где бы оно ни находилось, я завещаю Вахрушевой Ольге Ивановне.
2. Содержание статьи 1149 Гражданского Кодекса Российской Федерации мне известно.
3. Текст завещания написан мною лично.
4. Настоящее завещание составлено в двух экземплярах, каждый из которых собственноручно подписан завещателем. Один экземпляр завещания хранится в делах нотариуса города Екатеринбурга Ивановой М. С., а другой экземпляр выдается завещателю Вахрушеву Игорю Ивановичу.
Подпись завещателя:_______________________________________[14]
Завещание
Город Екатеринбург, Свердловская область, Российская Федерация Двадцатое марта две тысячи пятого года
Я, Александров Владимир Николаевич, 12.02.1956 года рождения, проживающий в городе Екатеринбурге, по ул. Малышева, в доме 84, кв. 15 (паспорт 65 03 038523, выдан Октябрьским РУВД г. Екатеринбурга 17.05.2002 г.), настоящим завещанием делаю следующее распоряжение.
1. Все мое имущество, какое ко дню моей смерти окажется мне принадлежащим, в чем бы таковое ни заключалось и где бы оно ни находилось, я завещаю Александровой Ольге Владимировне.
2. Содержание статьи 1149 Гражданского Кодекса Российской Федерации мне нотариусом разъяснено.
3. Текст завещания записан нотариусом с моих слов и до его подписания прочитан мною лично в присутствии нотариуса.
4. Настоящее завещание составлено в двух экземплярах, каждый из которых собственноручно подписан завещателем. Один экземпляр завещания хранится в делах нотариуса города Екатеринбурга Ивановой М. С., а другой экземпляр выдается завещателю Александрову Владимиру Николаевичу.
Подпись завещателя:________________________________________
По желанию завещателя в завещании могут быть указаны более конкретные сведения о лице, в пользу которого завещается имущество (дата и место рождения, родственные отношения с завещателем и т. п.).
В соответствии со ст. 1125 ГК РФ в случаях, когда завещатель не в состоянии лично прочитать завещание, его текст оглашается для него нотариусом, о чем на завещании делается соответствующая надпись с указанием причин, по которым завещатель не смог лично прочитать завещание.
Если завещатель в силу физических недостатков, тяжелой болезни или неграмотности не может собственноручно подписать завещание, оно по его просьбе может быть подписано другим гражданином в присутствии нотариуса. В завещании должны быть указаны причины, в силу которых завещатель не смог подписать завещание собственноручно, а также фамилия, имя, отчество и место жительства гражданина, подписавшего завещание по просьбе завещателя, в соответствии с документом, удостоверяющим личность этого гражданина.[15]
Субъектами наследования по завещанию являются лица, в отношении которых составлено завещание. Завещание может быть составлено как в отношении одного лица, так и в отношении нескольких граждан. Законодательно такой порядок разрешен. Таким образом, проявляется принцип свободы завещания. Наследником по завещанию может быть назначено лицо, как входящее, так и не входящее в круг наследников по закону, который определен в гл. 63 ГК РФ. Таким образом, наследником по завещанию может быть абсолютно любое лицо. Факт родственных отношений в данном случае не играет никакой роли.
Субъектами наследования по завещанию могут быть лица, которые были в живых на момент составления завещания, а также еще не родившиеся, но уже зачатые на момент совершения завещания. При этом не имеет значения количество времени, которое прожил новорожденный, достаточно ограничиться фактом жизнеспособности на момент рождения.
Таким образом, законом закрепляется свобода воли завещателя относительно действий, направленных на распоряжение своим имуществом. Тем самым гарантируется и обеспечивается равенство всех перед законом, а также получение наследником причитающейся ему доли наследства.
К наследованию по завещанию могут призываться также указанные в нем юридические лица, существующие на день открытия наследства. Факт существования данного юридического лица, которое согласно завещанию является наследником, должен быть подтвержден соответствующей документацией.
Российская Федерация, наряду с иными публичными образованиями, может быть призвана к наследованию в случаях, указанных в завещании.
Таким образом, субъектами наследования в порядке завещания могут быть:
1) граждане;
2) юридические лица;
3) Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, иностранные государства, а также международные организации.
При определении круга наследников по завещанию нужно отметить, что закон определяет завещание как одностороннюю сделку, направленную, прежде всего, на распределение имущества между лицами, названными завещателем своими наследниками, в порядке, который устанавливает завещатель.[16]
Граждане как субъекты наследования по завещанию были подробно рассмотрены выше.
Юридические лица могут являться субъектом наследования по завещанию независимо от организационно-правовой формы и формы собственности. Но остается спорным вопрос о субъектах права хозяйственного ведения и оперативного управления, которые не являются собственниками принадлежащего им имущества. Таким образом, фактически речь может идти о наследовании имущества государством или муниципальным образованием.
Положение государства как наследника имеет определенную специфику; государству по действующему законодательству (в соответствии с п. 3 ст. 1152 ГК РФ должен быть принят специальный закон, регулирующий порядок приобретения, учета и передачи в собственность государства такого имущества, однако до настоящего времени такой закон не был принят) не нужно совершать никаких действий, направленных на принятие наследства. После признания имущества перешедшим по праву наследования государству нотариальный орган направляет соответствующему финансовому органу опись этого имущества и свидетельство о праве государства на наследство (п. 10 Инструкции Минфина СССР от 19 декабря 1984 г. № 185 «О порядке учета, оценки и реализации конфискованного, бесхозяйного имущества, имущества, перешедшего по праву наследования к государству, и кладов»). На государство не распространяется правило о праве наследника отказаться от наследства. По всем делам о наследстве, перешедшем государству, надлежащим ответчиком является финансовый орган.
Согласно ст. 1121 ГК РФ завещатель может указать в завещании другого наследника (подназначить наследника) на случай, если назначенный им в завещании наследник или наследник завещателя по закону умрет до открытия наследства, либо одновременно с завещателем, либо после открытия наследства, не успев его принять, либо не примет наследство по другим причинам или откажется от него, либо не будет иметь право наследовать или будет отстранен от наследования как недостойный.
Если наследников по завещанию два или более, то неизбежно возникает задача, решение которой состоит в ответе на вопрос о доле каждого из них в наследстве. При составлении завещания от воли наследодателя будет зависеть порядок режима наследственной массы к его наследникам. А именно, законодатель наделяет завещателя только правом, но не обязанностью указать, в каком режиме переходит имущество в собственность наследников: общая совместная собственность, т. е. без определения долей каждого либо с указанием доли каждого наследника в наследуемом имуществе. Часть 3 Гражданского Кодекса РФ устанавливает положения, которые конкретизируют указанный порядок. Так, согласно ст. 1121 ГК РФ имущество, завещанное двум или нескольким наследникам без указания их долей в наследстве и без указания того, какие входящие в состав наследства вещи или права кому из наследников предназначаются, считается завещанным наследникам в равных долях. Указание в завещании на части неделимой вещи, предназначенные каждому из наследников в натуре, не влечет за собой недействительность завещания. Такая вещь считается завещанной в долях, соответствующих стоимости этих частей. Порядок пользования наследниками этой неделимой вещью устанавливается в соответствии с предназначенными им в завещании частями этой вещи. В свидетельстве о праве на наследство в отношении неделимой вещи, завещанной по частям в натуре, доли наследников и порядок пользования такой вещью при согласии наследников указываются в соответствии с настоящей статьей. В случае спора между наследниками их доли и порядок пользования неделимой вещью определяются судом.
Наследственные доли могут быть определены завещателем любым способом: распределением конкретного имущества между наследниками или закреплением за каждым из наследников соответствующей доли, выраженной в виде дроби или процентов наследства.
Поскольку в ч. 2 ст. 1122 ГК РФ речь идет о неделимой вещи, следует более детально рассмотреть данный вопрос. Неделимая вещь – вещь, раздел которой в натуре невозможен без изменения ее назначения, признается неделимой (ст. 133 ГК РФ).
При завещании частей неделимой вещи в натуре у наследников возникает право долевой собственности на эту вещь (п. 4 ст. 244 ГК РФ), для реализации которого необходимо определить долю каждого наследника. В законе закреплен порядок определения долей, максимально учитывающий волю завещателя: доли должны соответствовать стоимости частей завещанной вещи. К сожалению, закон не раскрывает механизм определения размера доли. Можно предположить, что размер доли должен соответствовать арифметическому показателю отношения стоимости части неделимой вещи к стоимости всей этой вещи.
Порядок пользования наследниками завещанной им неделимой вещью устанавливается общим правилом о пользовании имуществом, находящимся в долевой собственности (ст. 247 ГК РФ), согласно которому субъект долевой собственности имеет право на предоставление ему во владение и пользование части общего имущества, соразмерной его доле. Наследник по завещанию вправе пользоваться завещанной ему частью неделимой вещи. Например, если завещана квартира нескольким наследникам, то каждый из них вправе пользоваться комнатой при ее соразмерности доле наследника, указанной в завещании. При невозможности этого наследник вправе требовать от других наследников, пользующихся имуществом, приходящимся на его долю, соответствующей компенсации (п. 2 ст. 247 ГК РФ).
Порядок определения долей при завещании неделимой вещи по частям в натуре и порядке пользования наследниками этой вещью применимы только при достижении согласия со всеми наследниками. В этом случае в свидетельстве о праве на наследство указываются доли наследников на неделимую вещь и порядок ее использования, которые были определены в соответствии с данными правилами. При ситуации, когда между наследниками по этому поводу возник спор, он разрешается в судебном порядке, в том числе и в вышеприведенном примере. По просьбе наследников в свидетельстве о праве на наследство может быть наряду с долями наследников указан и порядок пользования завещанными им частями. Если завещано недвижимое имущество, то в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (с посл. изм. и доп. от 4 декабря 2006 г.) при регистрации права на недвижимое имущество порядок пользования частью (долей) имущества также подлежит государственной регистрации. Но следует учитывать, что законодатель предусматривает положение преимущественного права на неделимую вещь, тем самым разрешает трудноразрешимую ситуацию о наследовании. При возникновении такой ситуации на практике следует руководствоваться ст. 1168 ГК РФ, согласно которой наследник, обладавший совместно с наследодателем правом общей собственности на неделимую вещь, доля в праве на которую входит в состав наследства, имеет при разделе наследства преимущественное право на получение в счет своей наследственной доли вещи, находившейся в общей собственности, перед наследниками, которые ранее не являлись участниками общей собственности, независимо от того, пользовались они этой вещью или нет.
Наследник, постоянно пользовавшийся неделимой вещью, входящей в состав наследства, имеет при разделе наследства преимущественное право на получение в счет своей наследственной доли этой вещи перед наследниками, не пользовавшимися этой вещью и не являвшимися ранее участниками общей собственности на нее (п. 2 ст. 1168 ГК РФ).
Если в состав наследства входит жилое помещение (жилой дом, квартира и т. п.), раздел которого в натуре невозможен, при разделе наследства наследники, проживавшие в этом жилом помещении ко дню открытия наследства и не имеющие иного жилого помещения, имеют перед другими наследниками, не являющимися собственниками жилого помещения, входящего в состав наследства, преимущественное право на получение в счет их наследственных долей этого жилого помещения (п. 3 ст. 1168 ГК РФ).
Если при наследовании по завещанию имущество завещано двум или нескольким наследникам без указания наследуемого каждым из них конкретного имущества, наследственное имущество поступает со дня открытия наследства в общую долевую собственность наследников.
К общей собственности наследников на наследственное имущество применяются положения, которые закреплены в гл. 16 ГК РФ об общей долевой собственности, но с учетом правил ст. ст. 1165–1179 ГК РФ. Однако при разделе наследственного имущества правила ст. 1168–1170 ГК РФ применяются в течение трех лет со дня открытия наследства. Под общей собственностью в науке гражданского права принято понимать такой режим права собственности, при котором имущество принадлежит им на праве общей собственности.
Имущество может находиться в общей собственности с определением доли каждого из собственников в праве собственности (долевая собственность) или без определения таких долей (совместная собственность).
Общая собственность на имущество является долевой, за исключением случаев, когда законом предусмотрено образование совместной собственности на это имущество.
Общая собственность возникает при поступлении в собственность двух или нескольких лиц имущества, которое не может быть разделено без изменения его назначения (неделимые вещи) либо не подлежит разделу в силу закона.
Общая собственность на делимое имущество возникает в случаях, предусмотренных законом или договором.
По соглашению участников совместной собственности, а при недостижении согласия – по решению суда, на общее имущество может быть установлена долевая собственность этих лиц (ст. 244 ГК РФ).
Наследственное имущество, которое находится в общей долевой собственности двух или нескольких наследников, может быть разделено по соглашению между ними.
К соглашению о разделе наследства применяются правила ГК РФ о форме сделок и форме договоров.
Соглашение о разделе наследства, в состав которого входит недвижимое имущество, в том числе соглашение о выделении из наследства доли одного или нескольких наследников, может быть заключено наследниками после выдачи им свидетельства о праве на наследство.
Примерный образец соглашения о разделе наследуемого имущества.
Соглашение о разделе наследственного имущества
Город Екатеринбург, Свердловская область, Российская Федерация Десятое августа две тысячи третьего года
Мы, Кочергина Марина Николаевна, 12.10.1965 года рождения, проживающая по адресу: г. Москва, ул. Короленко, дом № 34, кв. № 14 (паспорт серии ХХIV-АИ, № 848488, выдан ОВД Ленинского района г. Екатеринбурга 11.09.1995 г.), Кочергина Галина Николаевна, 10.08.1969 года рождения, проживающая по адресу: г. Москва, ул. Можайская, дом № 25, кв. № 12, (паспорт серии ХХIV-АИ, № 848489, выдан ОВД Ленинского района г. Екатеринбурга 11.09.1995 г.),
Кочергин Виталий Николаевич, 11.01.1970 года рождения, проживающий по адресу: г. Екатеринбург, ул. Восточная, дом № 17, кв. № 7 (паспорт серии ХХII-АИ, № 123987, выдан ОВД Ленинского района г. Екатеринбурга 11.09.1993 г.), и Соколовская Елена Николаевна, 10.02.1972 года рождения, проживающая по адресу: г. Сергиев Посад Московской области, ул. Пролетарская, дом № 21 (паспорт 65 01 165432, выдан Ленинским РОВД г. Екатеринбурга 11.09.1995 г.), заключили настоящее соглашение о нижеследующем.
1. Согласно свидетельства о праве на наследство по закону, выданного нотариусом города Екатеринбурга Истоминой О. А. 10.06.2003 г. по реестру № 3765, мы являемся наследниками в равных долях каждый имущества умершего Кочергина Николая Евгеньевича, состоящего из:
Конец ознакомительного фрагмента.