Вы здесь

Наследственное право России. Глава 2. Общие положения о наследовании (А. В. Добровинская, 2018)

Глава 2

Общие положения о наследовании

2.1. Понятие наследования и наследственного права

Гражданский кодекс РФ раскрывает понятие наследования. Согласно и. 1 ст. 1110 ГК РФ, при наследовании имущество умершего (наследство, наследственное имущество) переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, т.е. в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если из правил ГК РФ не следует иное.

К наследованию по закону и завещанию могут призываться граждане, находящиеся в живых в момент открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства (п. 1 ст. 1116 ГК РФ).

К наследованию по завещанию могут призываться юридические лица (и. 1 ст. 1116 ГК РФ), Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, иностранные государства и международные организации (и. 2 ст. 1116 ГК РФ).

Если речь идет о выморочном имуществе, то к наследованию по закону призываются Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования (ст. 1151 ГК РФ).

Наследование относится к числу производных способов приобретения прав и обязанностей, основанных на правопреемстве[21].

Иными словами, при наследовании на основе правопреемства происходит замена субъекта прав на имущество, при этом права и обязанности наследника юридически зависят от прав и обязанностей наследодателя.

Объектом наследственного правопреемства выступает имущество наследодателя, которое входит в состав наследства (ст. 1112 ГК РФ).

При наследовании имущество переходит в порядке универсального правопреемства, т.е. в неизменном виде, как единое целое и в один и тот же момент (п. 1 ст. 1110 ГК РФ).

Это означает, что имущество переходит в том состоянии, объеме, размере и виде, в котором оно существовало на день открытия наследства, одномоментно.

Наряду с общим порядком наследования правилами Кодекса может быть регламентирован и иной порядок наследования (см. ст. 78, 93, 106.5, 1156, 1176-1179, 1182).

Раскрывая понятие наследственного права, необходимо уяснить его предмет.

Предметом наследственного права выступает особый, своеобразный круг общественных отношений, связанных с составлением, отменой или изменением завещания, с открытием наследства, принятием наследства, охраной и доверительным управлением наследством и др. Именно поэтому понятие «наследование» уже по содержанию, чем наследственное право, и выступает институтом наследственного права.

Наследственные правоотношения регулируются посредством системного и согласованного формирования относительно самостоятельной группы гражданско-правовых норм раздела V «Наследственное право» ГК РФ.

Наследственные правоотношения возникают с открытием наследства и прекращаются, когда судьба наследства будет решена. Наследственные правоотношения выступают относительно самостоятельными гражданско-правовыми отношениями с присущими им особенностями субъектного состава и объекта, а также содержания наследственных отношений как совокупности субъективных прав и юридических обязанностей участников этих отношений.

Таким образом, наследственное право является подотраслью гражданского права и представляет собой совокупность гражданско-правовых норм, регулирующих наследственные правоотношения по переходу имущества умершего к другим лицам в порядке универсального правопреемства.

2.2. Система наследственного права

Система наследственного права включает в себя три основных элемента – принципы, институты и нормы наследственного права.

Принципы наследственного права представляют собой основные начала, в соответствии с которыми наследственное право строится как система правовых норм, а также осуществляется правовое регулирование наследственных отношений.

Наличие таких принципов позволяет выделить наследственное право в качестве самостоятельной подотрасли гражданского права. Принципы наследственного права носят внутриотраслевой характер и основываются на общегражданских принципах. В то же время их вычленение является важным инструментом в познании и применении институтов наследственного права. К принципам наследственного права можно отнести следующие.

1. Принцип универсальности наследственного правопреемства, означающий, что между волей наследодателя (действительной и предполагаемой), направленной на то, чтобы наследство перешло именно к тому, кому оно предназначено, и волей наследника, который его принимает, не должно быть никаких посредствующих звеньев, кроме случаев, прямо предусмотренных законом. Например, если наследник недееспособен, то наследство за него принимает законный представитель.

Согласно этому принципу, наследник является продолжением юридической личности самого наследодателя во всей его полноте и заступает на место последнего во всех его правоотношениях. В виде исключения выступают лишь правоотношения, которые неразрывно связаны с личностью наследодателя.

Универсальность наследственного правопреемства означает, что акт принятия наследства распространяется на все наследство, в чем бы оно ни выражалось и где бы ни находилось, т.е. наследство нельзя принять частично, условно или с оговорками. Акт принятия наследства распространяется на все наследство, хотя бы наследник, принимая наследство, и не имел представления о том, что именно входит в его состав. Универсальность наследственного правопреемства наиболее полно выражается в том, что наследник выступает в качестве преемника не только в правах, но и в обязанностях.

2. Принцип свободы завещания является конкретным выражением таких присущих гражданскому праву принципов, как принцип дозволительной направленности и принцип диспозитивности гражданско-правового регулирования. Он означает, что наследодатель может по своему усмотрению распорядиться на случай своей смерти наследством, а может и не делать этого. Наследодатель может оставить наследство любым субъектам гражданского права, разделить наследство между различными наследниками, лишить наследства всех или кого-либо из наследников, оформить особые завещательные распоряжения. Кроме того, принцип свободы завещания состоит в том, что воля наследодателя должна быть свободной при составлении завещания, его последующем изменении или отмене. Иными словами, никто не должен прямо или косвенно воздействовать на волеизъявление наследодателя, т.е. шантажировать, угрожать наследодателю или его близким. Согласно ст. 1149 ГК РФ, принцип свободы завещания может быть ограничен лишь в определенных законом случаях, когда начинает действовать принцип обеспечения прав и законных интересов необходимых наследников.

3. Принцип обеспечения прав и законных интересов необходимых наследников заключается в том, что наследование выполняет социально-обеспечительную функцию, поэтому среди наследников по закону есть такие, которых наследодатель, несмотря на принцип свободы завещания, не может лишить так называемой обязательной доли в наследстве. Со времен римского права их принято называть необходимыми наследниками, закрепление за которыми обязательной доли по существу означает продолжение различного рода обязательств и после смерти наследодателя.

4. Принцип учета не только действительной, но и предполагаемой воли наследодателя заключается в том, что если наследодатель или не оставил завещания, или оно признано недействительным, или часть имущества не завещана, то к наследованию призываются наследники по закону.

5. Принцип дозволительной направленности и диспозитивности действует в наследственном праве по отношению не только к наследодателю, но и к наследникам, которым в случае призвания их к наследованию предоставляется свобода выбора: они могут принять наследство или отказаться от него. Причем если наследник не выразил желания принять наследство или не совершил действий, свидетельствующих о принятии наследства, то он считается отказавшимся от наследства. Наследник должен быть свободным в своем выборе, и если он принял решение под давлением извне, то оно может быть признано недействительным по общим основаниям признания недействительными сделок.

6. Принцип охраны основ правопорядка и нравственности, интересов наследодателя, наследников, иных физических и юридических лиц в отношениях по наследованию проходит красной нитью в наследственных правоотношениях. Например, охрана интересов завещателя реализуется посредством соблюдения тайны завещания, истолкования содержания завещания в соответствии с его действительной волей, выполнения всех юридически обязательных распоряжений наследодателя по поводу наследства. В свою очередь интересы наследника обеспечиваются, в частности, тем, что по долгам наследодателя наследники отвечают лишь в пределах стоимости перешедшего к ним наследственного имущества.

7. Принцип охраны самого наследства является производным от названного выше принципа, но в известной мере имеет самостоятельное значение. Его сущность выражается в системе норм, регламентирующих охрану наследства и управление им, возмещение связанных с этим расходов и т.п.

Институты наследственного права представляют собой совокупности правовых норм, которые регулируют однородные и взаимосвязанные общественные отношения, образующие относительно самостоятельные группы в рамках отрасли гражданского права.

В части третьей ГК РФ сохранены традиционно устоявшиеся в отечественном законодательстве подходы к основным институтам наследственного права, например к основаниям наследования (ст. 1111 ГК РФ). Однако в отличие от ранее действовавшего законодательства первым названо наследование по завещанию, а вторым – наследование по закону. Цель такого подхода – способствовать преодолению тенденции, когда составление завещания является скорее исключением, чем правилом. В то же время составление завещания – это право наследодателя, а не его обязанность и этим правом он может не воспользоваться. В связи с этим логичнее было бы оставить прежним порядок изложения норм ГК РФ о наследовании, тем более что в гл. 62 «Наследование по завещанию» содержится множество отсылок к гл. 63 «Наследование по закону», что представляется не вполне последовательным .

Гарантией защиты прав и законных интересов участников наследственных отношений по-прежнему являются правила, касающиеся недостойных наследников (ст. 1117 ГК РФ), умышленный характер противоправных действий которых теперь специально подчеркнут. Правила ст. 1117 ГК РФ распространяются и на наследников, имеющих право на обязательную долю в наследстве, и соответственно применяются к завещательному отказу.

Важное юридическое значение имеет время открытия наследства. Действующий ГК РФ законодательно закрепил существовавшее до сих пор положение, неоднократно подтвержденное судебной практикой, что временем открытия наследства является день смерти гражданина. Полагаем, такой подход не отвечает критериям социальной справедливости, поэтому правильнее определять время открытия наследства «моментом» смерти наследодателя.

Нормы наследственного права – это разновидность норм гражданского права, закрепляющих и регулирующих данную сферу общественных отношений.

2.3. Время и место открытия наследства

Наследство открывается при наличии одного из юридических фактов: смерть гражданина или объявление судом гражданина умершим (ст. 1113 ГК РФ).

Временем открытия наследства в соответствии со ст. 1114 ГК РФ является день физической смерти гражданина, после чего возникают взаимные правоотношения наследников (как по завещанию, так и по закону) по поводу имущества наследодателя. Для определения времени открытия наследства имеет значение только день, а не час физической смерти наследодателя. Так, граждане, умершие в один и тот же день, считаются умершими одновременно и не наследуют друг после друга (п. 2 ст. 1114 ГК РФ). При этом к наследованию, согласно п. 16 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 г. № 9 «О судебной практике по делам наследования», призываются наследники каждого из них[22].

Если одновременно умирают завещатель и единственный указанный в завещании наследник, завещание утрачивает юридическую силу и наследство открывается по закону после каждого из умерших.

Вопрос о времени открытия наследства особенно важен, поскольку с ним связано определение круга лиц, которые выступят в качестве наследников, состава наследственного имущества, начала течения срока для предъявления претензий кредиторов, сроков для принятия наследниками наследства и для выдачи свидетельства о праве на наследство и, наконец, производного от времени открытия наследства момента возникновения прав и обязанностей (в том числе права собственности) по наследству. На день открытия наследства определяются меры защиты наследственного имущества и применимое к наследственным правоотношениям законодательство.

При объявлении гражданина умершим днем открытия наследства является день вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина таковым, а в случае, когда в соответствии с и. 3 ст. 45 ГК РФ днем смерти гражданина признан день его предполагаемой гибели, – день смерти, указанный в решении суда. Гражданин может быть объявлен умершим только судом и при том условии, что по месту его постоянного жительства нет сведений о месте его пребывания в течение пяти лет, что он пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, – в течение шести месяцев. Военнослужащий или иной гражданин, пропавший без вести в связи с военными действиями, может быть объявлен судом умершим не ранее чем по истечении двух лет со дня их окончания.

Факт и время открытия наследства подтверждаются свидетельством органов ЗАГС о смерти наследодателя, выданным в соответствии с ФЗ от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния»[23]. Свидетельство о смерти на территории РФ может также выдаваться органом местного самоуправления муниципального образования, на территории которого отсутствует орган ЗАГС; в случае смерти гражданина Российской Федерации за ее пределами – консульским учреждением РФ. Факт и время открытия наследства подтверждаются свидетельством органов ЗАГС о смерти наследодателя, выданным в соответствии с ФЗ «Об актах гражданского состояния». В случае если органы ЗАГС по каким-либо причинам отказывают лицу в выдаче свидетельства о смерти, оно вправе разрешить этот вопрос в судебном порядке, заявив требование об установлении факта смерти лица в определенное время и при определенных обстоятельствах.

С заявлением в суд о признании гражданина умершим может обратиться любое заинтересованное лицо, в том числе организация. В заявлении указывается, для какой цели заявителю необходимо объявить гражданина умершим, а также излагаются обстоятельства, явно угрожавшие пропавшему без вести смертью или дающие основания предполагать его гибель от определенного несчастного случая. Объявление гражданина умершим базируется лишь на юридическом предположении смерти лица и не прекращает его правоспособность. В случае признания судом дня смерти гражданина день его предполагаемой гибели указывается в судебном решении, на основании которого эта дата записывается в свидетельство о смерти. Факт и дата открытия наследства могут быть подтверждены извещением или другим документом о гибели гражданина во время военных действий, выданными командованием воинской части, госпиталя, военного комиссариата или другим органом Министерства обороны РФ. Если в свидетельстве о смерти наследодателя указан только месяц или год его смерти, датой открытия наследства считается последний день указанного месяца или года.

При утрате свидетельства о смерти и невозможности получения повторного факт регистрации смерти может быть установлен в судебном порядке.

Кроме того, при возникновении и реализации наследственных правоотношений большое значение имеет понятие «место открытия наследства». Закон четко определяет, что по общему правилу таковым является последнее место жительства наследодателя, т.е. место, где он постоянно или преимущественно проживал (ст. 20 ГК РФ).

Согласно и. 17 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 г. № 9 «О судебной практике по делам наследования», «место жительства наследодателя может подтверждаться документами, удостоверяющими его соответствующую регистрацию в органах регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации… в исключительных случаях факт места открытия наследства может быть установлен судом… В случае, если последнее место жительства наследодателя, обладающего имуществом на территории Российской Федерации, неизвестно или известно, но находится за пределами Российской Федерации, местом открытия наследства в Российской Федерации в соответствии с правилами ч. 2 ст. 1115 ГК РФ признается место нахождения на территории Российской Федерации: недвижимого имущества, входящего в состав наследственного имущества, находящегося в разных местах, или его наиболее ценной части, а при отсутствии недвижимого имущества – движимого имущества или его наиболее ценной части…»[24]. Ценность имущества определяется исходя из его рыночной стоимости (ст. 1115 ГК РФ).

Руководствуясь Методическими рекомендациями по оформлению наследственных прав, утвержденными решением Правления Федеральной нотариальной палаты от 27—28 февраля 2007 г. № 02/07, местом жительства гражданина могут являться жилой дом, квартира, служебное жилое помещение, специализированные дома (общежитие, гостиница-приют, дом маневренного фонда, специальный дом для одиноких престарелых, дом-интернат для инвалидов, ветеранов и др.), иное жилое помещение, в котором гражданин постоянно или преимущественно проживает в качестве собственника, по договору найма (поднайма), договору аренды либо на иных основаниях, предусмотренных законодательством (ст. 2 Закона РФ от 25 июня 1993 г. № 5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации»[25]).

2.4. Наследодатель и наследники

Наследодателем может быть только физическое лицо (ст. 1110 ГК РФ). Ни при каких условиях наследодателем не может быть ни юридическое лицо, ни государство, ни иное образование. Гражданской (в том числе завещательной) правоспособностью обладает любое физическое лицо с момента рождения (ст. 17 ГК РФ), но завещательной дееспособностью – только полностью дееспособный человек (п. 2 ст. 1118 ГК РФ).

По общему правилу, полная гражданская дееспособность в России возникает с 18 лет. Завещательную дееспособность приобретает лицо, вступившее в установленном законом порядке в брак до достижения брачного возраста (п. 2 ст. 21 ГК РФ) или достигшее 16 лет, работающее по трудовому договору или с согласия родителей, усыновителей или попечителя занимающееся предпринимательской деятельностью (ст. 27 ГК РФ). Последующее расторжение брака не прекращает полной дееспособности несовершеннолетнего, однако при признании брака недействительным суд может принять решение и об утрате несовершеннолетним супругом полной дееспособности с момента, определяемого судом.

Под наследодателем понимается умерший человек, обладавший на момент смерти определенным имуществом (наследством), которое в соответствии с законом может быть унаследовано наследниками по закону или по завещанию.

Завещатель — более узкое понятие: это человек, который не просто обладает собственностью, но и решает объявить свою волю относительно всего своего имущества или его части в завещательном распоряжении.

Наследниками являются лица, которые могут быть призваны к наследованию (ст. 1116, 1117 ГК РФ).

В юридической литературе наследников классифицируют по различным основаниям:

✓ по порядку наследования выделяются наследники по завещанию, наследники по закону, наследники по праву представления, наследники в порядке наследственной трансмиссии;

✓ по правовому положению – достойные и недостойные наследники, обязательные наследники;

✓ по порядку призвания к наследованию – основные и подназначенные наследники, основные и зависимые наследники.

Наследниками могут быть физические лица (граждане РФ, иностранцы, лица без гражданства), юридические лица и публично-правовые образования – российские, иностранные и международные.

Граждане (физические лица) как субъекты наследственного права могут призываться к наследованию как по завещанию, так и по закону при условии, что находились в живых в день открытия наследства. Не имеют значения пол, возраст, национальность гражданина и т.п. Право наследования имеют лица, находившиеся в местах лишения свободы, а также лица, признанные судом недееспособными вследствие душевной болезни или слабоумия. Лицо, скончавшееся ранее наследодателя, не располагает правами на открывшееся наследство после него и не участвует в наследственных правоотношениях. Данное правило применяется с учетом положений и. 2. ст. 1114 ГК РФ о коммориентах[26], правоспособности гражданина, т.е. способности иметь гражданские права (в том числе право быть призванным к наследованию) и нести обязанности, возникающие в момент рождения и прекращающиеся с его смертью.

По указанным основаниям к наследованию также могут призываться граждане, зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства, так называемые насцитурусы (от лат. nasciturus)[27].

Включая неродившихся лиц в круг потенциальных наследников, закон охраняет возможные интересы будущих субъектов права. Получив заявление об ожидаемом появлении на свет потенциального наследника, лицо, оформляющее наследственные права граждан, принимает меры по обеспечению его интересов. Так, до рождения наследника приостанавливается выдача свидетельства о праве на наследство (п. 3 ст. 1163 ГК РФ), не может быть осуществлен раздел наследственного имущества (ст. 1166 ГК РФ).

Ребенок, родившийся мертвым, не учитывается при распределении наследства. Если ребенок родится живым, но нежизнеспособным, в силу чего умрет спустя незначительное время, следует придерживаться общих правил о наследовании. Однако необходимо помнить, что, если ребенок умирает на первой неделе жизни, на основании соответствующих записей актов о рождении и смерти выдается только свидетельство о смерти ребенка. Вместе с тем по просьбе родителей (одного из них) отделы ЗАГС выдают документ, подтверждающий факт государственной регистрации рождения ребенка согласно п. 2 ст. 20 ФЗ от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния».

В силу своей недееспособности несовершеннолетние граждане не могут обратиться самостоятельно в нотариальную контору с заявлением о принятии наследства. Это должны сделать за них законные представители, которыми, согласно ГК РФ, являются их родители, усыновители или опекуны.

Часть третья ГК РФ значительно расширяет круг наследников, предусматривая очереди 1, 2, 3, 4-ю и последующую. Наследники каждой последующей очереди наследуют при отсутствии наследников предшествующих очередей. Теперь наследниками могут быть дяди и тетки наследодателя, племянники и двоюродные братья и сестры (по праву представления) и т.п. В основу очередности положена степень родства, которая определяется числом рождений, отделяющих родственников друг от друга. Все призываемые к наследованию наследники одной степени родства наследуют в равных долях. В ст. 1147 ГК РФ к кровным родственникам (родственникам по происхождению) приравниваются усыновленный и его потомство, с одной стороны, и усыновитель и его родственники – с другой.

Иначе решается вопрос при наследовании по завещанию. Наследниками по завещанию могут быть любые лица (дети, внуки, братья, сестры и т.д.), в том числе дети, зачатые при жизни наследодателя и родившиеся после его смерти. При этом не имеет значения время, которое прожил ребенок, достаточно того факта, что он родился жизнеспособным.

Юридические лица могут быть наследниками только по завещанию при условии, что они существовали на день открытия наследства.

Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, иностранные государства и международные организации могут наследовать только по завещанию при условии, что существовали на день открытия наследства.

Наследование выморочного имущества (ст. 1151 ГК РФ) занимает особое место. Согласно данной статье, право на приобретение такого имущества по закону имеют только РФ, субъекты РФ, муниципальные образования. Порядок наследования и учета выморочного имущества определяется законом.

Законодатель ограничил круг лиц, имеющих право быть наследниками, введя понятие недостойные наследники (ст. 1117 ГК РФ). Ни по закону, ни по завещанию не наследуют граждане, которые своими умышленными противоправными действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали либо пытались способствовать призванию их самих или других лиц к наследованию либо способствовали или пытались способствовать увеличению причитающейся им или другим лицам доли наследства, если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке.

Действия, направленные против осуществления последний воли наследодателя, могут выражаться в составлении фиктивного завещания, сокрытии завещания, понуждении к составлению завещания, принуждении кого-либо из наследников по завещанию отказаться от наследства и т.д. Направленность умысла не имеет значения. Для применения указанной нормы необходимо, чтобы противоправные действия лица носили умышленный характер. Однако граждане, которым наследодатель после утраты ими права наследования завещал имущество, вправе его наследовать.

Дети имеют право распорядиться своим имуществом по завещанию в отношении родителей, лишенных родительских прав.

В соответствии с абз. 2 и. 1 ст. 1117 ГК РФ, который распространяется только на случаи наследования по закону, родители не наследуют после детей, в отношении которых они были в судебном порядке лишены родительских прав и не восстановлены в этих правах ко дню открытия наследства.

В соответствии с и. 2 ст. 1117 ГК РФ по требованию заинтересованного лица суд отстраняет от наследования по закону граждан, злостно уклонявшихся от выполнения законодательно возложенных на них обязанностей по содержанию наследодателя. К заинтересованным лицам относятся:

✓ граждане, которые обратились с заявлением в суд за защитой своего права или охраняемого законом интереса;

✓ прокурор, обратившийся в суд с заявлением за защитой общественных и государственных интересов, прав и интересов других лиц.

Лицо, не имеющее права наследовать или отстраненное от наследования (недостойный наследник), согласно ст. 1117 ГК РФ обязано возвратить все необоснованно полученное им из состава наследственного имущества, которое должно быть возвращено в натуре, т.е. таким, каким было получено. Если его невозможно возвратить, то недостойный наследник обязан возместить действительную стоимость имущества, а также убытки, возникшие в связи с последующим изменением его стоимости, возвратить или возместить все доходы, которые были получены за время пользования им, проценты за пользование средствами.

Данные правила распространяются на наследников, имеющих право на обязательную долю в наследстве, – несовершеннолетних или нетрудоспособных детей наследодателя, его нетрудоспособных супруга и родителей, а также нетрудоспособных иждивенцев наследодателя, подлежащих призванию к наследованию согласно п. 1 и 2 ст. 1148 ГК РФ.

Процедура отстранения от наследования по закону недостойных наследников определена в ст. 1117 ГК РФ, к ним применяется внесудебный порядок отстранения от наследования. В этом случае не требуется дополнительного решения суда об отстранении лица от наследования.

При разрешении вопросов о признании гражданина недостойным наследником и об отстранении его от наследования также следует учитывать положения п. 19 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 г. № 9 «О судебной практике по делам наследования»[28].

Вопросы и задания для самоконтроля

1. Определите предмет и метод наследственного права.

2. Раскройте принципы наследственного права.

3. Дайте характеристику правового статуса наследников в наследственных правоотношениях.

4. По каким правилам определяют дату и место открытия наследства?

5. Дайте определение наследственных правоотношений.

6. Раскройте структуру наследственных правоотношений.

7. Назовите институты наследственного права.

8. В каком порядке происходит наследование выморочного имущества?

9. Какой правовой статус имеют иные лица в наследственных правоотношениях?

10. Кто такие недостойные наследники?