1 Общие положения о наследовании
План лекции:
1) общие положения о наследовании. Принципы наследственного права;
2) развитие наследственного права в России;
3) законодательство о наследовании и его система;
4) законодательство о наследовании в зарубежных странах.
Цели лекции:
1) образовательная: раскрыть понятие наследственного права, определить его роль в гражданском законодательстве, определить особенности законодательства в сфере наследования. Раскрыть исторические аспекты развития наследственных правоотношений;
2) воспитательная: гармоничное развитие личности, правовое воспитание, уважение к закону и к его соблюдению, способствовать формированию и развитию профессиональных качеств у студентов;
3) развивающая: развитие логического мышления, внимания, умения задавать преподавателю вопросы, грамотно излагая свои мысли, развитие умений выделять главное в изложенном преподавателем материале.
1.1 Общие положения о наследовании. Принципы наследственного права
Наследование – переход прав и обязанностей умершего лица – наследодателя в порядке правопреемства.
Наследственное право в объективном смысле – совокупность правовых норм, регулирующих наследование.
Наследственная масса – имущество, переходящее в порядке наследования.
Значение наследственного права в объективном смысле состоит в том, что каждому члену общества гарантируется возможность жить и работать с сознанием того, что все созданное и заработанное им при жизни перейдет к близким ему людям.
Предметом наследственного права в объективном смысле являются общественные отношения, связанные с наследованием.
Принципы наследственного права – это основные идеи, заложенные законодателем в нормативные акты, регулирующие наследственные правоотношения.
Принципы наследственного права:
1) принцип универсальности наследственного правопреемства – означает, что наследство переходит к наследникам как единое целое в один и тот же момент со всеми обременениями;
2) принцип свободы завещания – означает, что завещатель вправе распорядится на случай смерти своим имуществом по своему усмотрению, определив наследников, их доли в наследстве, указав в завещании любые завещательные распоряжения, лишив права наследования, вправе возложить на наследников исполнение каких-либо обязанностей, и т.д.;
3) принцип обеспечения прав и интересов необходимых наследников – данный принцип ограничивает принцип свободы завещания и означает, что независимо от содержания завещания необходимые наследники имеют право на ½ от законной доли;
4) принцип учета не только действительной, но и предполагаемой воли наследодателя – означает, что действительная воля наследодателя выражена в составленном им завещании, а если завещание не составлено, закон исходит из предположения, каким образом распорядился бы наследодатель своим имуществом, если он остался жив. При этом закон исходит из того, что к наследованию призываются ближайшие родственники – наследники по закону;
5) принцип свободы выбора у наследников, призванных к наследованию – означает, что с момента открытия наследства у наследников возникает право принять наследство или отказаться от него любым из предусмотренных законом способом;
6) принцип охраны основ правопорядка и нравственности, интересов наследодателя, наследников, иных физических и юридических лиц в отношениях по наследованию;
7) принцип охраны самого наследства от чьих бы то ни было противоправных или безнравственных посягательств со стороны третьих лиц.
Метод наследственного права – систему способов, средств и приемов, с помощью которых регулируются наследственные отношения.
Метод отвечает на вопрос о том, как регулируются наследственные отношения.
Наследственное право в субъективном смысле – это возможность конкретного субъекта гражданских правоотношений наследовать, то есть принимать от умершего права и обязанности.
Значение наследственного права в субъективном смысле состоит в том, что право наследования у конкретного субъекта гражданского права возникает лишь при наличии оснований, указанных в законе: наличие родства с наследодателем (степень родства определяет очередность наследников, призываемых к наследованию), отнесение его к определенной категории наследников; наличие необходимых либо недостойных, указанных или не упомянутых в завещании лиц, и т.п.
Таким образом, наследственное право в субъективном смысле возникает у субъекта лишь при наличии определенных юридических фактов.
1.2 Развитие наследственного права в России
Развитие наследственного права имеет долгий путь развития, истоки которого можно проследить еще из древних времен.
Рассматривая развитие наследственного права в России, можно отметить, что по «Русской Правде» (древнерусское право) различалось наследование в классе смердов, в классе бояр и прочих лиц. По смерти смерда ему наследовали сыновья, а за их отсутствием имущество как выморочное переходило к князю. Дочери не наследовали.
Французская революция 1792 г., упразднившая сословные и иные различия, реформировала наследственное право. Так, Конвент (представительное собрание) отменил преимущества мужского пола над женским и ввел равный раздел наследства, но вместе с тем была ограничена свобода завещания установлением обязательной законной доли в пользу ближайших родственников.
XIX в. – век расцвета капитализма – характеризуется двойственностью господствующего класса по отношению к наследственному праву.
Оставляя в неприкосновенности свободу завещания, буржуазные законодательства вводят значительные наследственные налоги и их прогрессивную систему. Ставки наследственных налогов тем выше, чем больше стоимость наследственного имущества и чем дальше степень родства между наследодателем и наследником.
К. Маркс и Ф. Энгельс в 1848 г. формулируют свое отношение к наследственному праву в «Манифесте коммунистической партии», декларируя «уничтожение права наследства». Оно было осуществлено РСДРП после Октябрьской революции в России. Декретом СНК РСФСР от 18 апреля 1918 г. «Об отмене наследования» наследование как по завещанию, так и по закону было отменено. Всякое посмертное имущество было объявлено собственностью государства.
Переход России к новой экономической политике, повлекший за собой восстановление частноправовых отношений, вызвал к жизни и наследственное право. Гражданский кодекс РСФСР 1922 г. уже содержал главу «Наследственное право». Им допускалось наследование как по закону, так и по завещанию. Однако наследниками могли быть только нисходящие родственники (дети, внуки, правнуки), переживший супруг и нетрудоспособные и неимущие лица, бывшие на иждивении умершего лица не менее одного года до его смерти. Родители после детей, братья, сестры, племянники не являлись наследниками (если не были иждивенцами умершего лица). Наследственные доли всех наследников были равны. Изменение долей было возможно только в завещании. Завещать имущество можно было также в пользу государственных, партийных, профессиональных и кооперативных организаций. Завещание должно было быть удостоверено в нотариальном порядке.
С целью охраны интересов несовершеннолетних было установлено, что они не могут быть лишены наследственного права завещателем.
Последующее развитие наследственного права как в советский, так и в постсоветский периоды свидетельствует о постепенном отказе от тех ограничений в области наследования, которые имели место в первые годы советской власти. Расширяются круг наследников по закону, круг вещей, переходящих по наследству, закрепляется принцип свободы завещания.
В части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации, введенного в действие с 1 марта 2002 г., первоочередным при определении наследников устанавливается наследование по завещанию, а не по закону, как было в Гражданском кодексе РСФСР 1964 г. Такой подход направлен на преодоление установившейся в общественном сознании россиян тенденции, когда составление завещания являлось скорее исключением, чем правилом. Теперь можно завещать и земельные участки, предприятия, недвижимость, а также разнообразные имущественные права. Законным считается не только нотариально удостоверенное, но и закрытое завещание, содержание которого может быть известно только завещателю; в этом случае нотариально заверяется лишь факт передачи его нотариусу. Законным признается и завещание, составленное в простой письменной форме, но только в том случае, если завещатель не имел возможности составить его по общим правилам, например, находился в положении, угрожающем его жизни.
Однако, свобода завещания осталась ограничена правилами, касающимися обязательной доли в наследстве. Так, несовершеннолетние и нетрудоспособные дети, нетрудоспособные супруг, родители или иждивенцы наследуют независимо от содержания завещания не меньше половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону. В Гражданском кодексе РСФСР 1964 г. обязательная доля составляла две трети. Уменьшение этой доли направлено только на то, чтобы реализация обязательного права в наименьшей степени противоречила бы воле наследодателя, выраженной им в завещании.
Если наследодатель не оставил после себя завещания, то в силу вступает наследование по закону. При этом наследственное имущество переходит в собственность наследников в равных долях Гражданским кодексом РСФСР 1964 г. предусматривались только две очереди наследников. Третьей частью Гражданского кодекса РФ фактически устанавливаются восемь очередей. Стать наследниками могут не только дети, супруг, родители, братья, сестры, дедушки и бабушки, дяди и дети и т.п., но и пасынки и падчерицы, а при отсутствии других наследников – иждивенцы, проживавшие вместе с гражданином, оставившим наследство.
1.3 Законодательство о наследовании и его система
Конституция РФ (ч. 4 ст. 15) и ГК РФ (п. 1 ст. 7) устанавливает то, что общепризнанные принципы и нормы международного права, а также международные договоры являются составной частью правовой системы Российской Федерации. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены гражданским законодательством, применяются правила международного договора (ч. 2 п. 2 ст. 7 ГК РФ). Это значит, что в случае столкновения положений национального и международного законодательства при применении его к наследственным отношениям, приоритет отдается международному законодательству и международному договору.
Примером международного законодательства, содержащего положения о наследственных правах граждан СНГ, является Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам Содружества Независимых Государств, заключенная в Минске 22 января 1993 г. и вступившая в силу для России 10 декабря 1994 г. В п. 45 Конвенции говорится о том, что право наследования имущества определяется по законодательству договаривающейся стороны, на территории которой наследодатель имел последнее место жительства, а при наследовании недвижимого имущества – определяется по законодательству той из договаривающихся сторон, на территории которой находится это имущество. Согласно ст. 47 Конвенции способность лица к составлению завещания и его отмене определяется по праву той стороны, где завещатель имел место жительства в момент составления акта. Статья посвящена мерам, применяемым договаривающимися сторонами для охраны наследства.
Конституция РФ содержит ряд положений, на основе которых осуществляется формирование и реализация наследственных прав. П. 4 ст. 35 Конституции РФ гласит: «Право наследования гарантируется». Из этого постулата исходят нормы части 3 ГК РФ, регулирующие отношения, связанные с наследованием.
Наследственное право является подотраслью гражданского права. Законодательство о наследовании состоит из норм, содержащихся в ГК РФ и в федеральных законах, регулирующих наследственные правоотношения. Ядром законодательства о наследовании является часть третья раздел 5 ГК РФ, принятая 26 ноября 2001 г.
Раздел V «Наследственное право» состоит из пяти глав:
глава 61. Общие положения о наследовании;
глава 62. Наследование по завещанию;
глава 63. Наследование по закону;
глава 64. Приобретение наследства;
глава 65. Наследование отдельных видов имущества.
В разделе VI «Международное частное право» имеется лишь одна статья, посвященная наследованию – ст. 1224 ГК РФ «Право, подлежащее применению к отношениям по наследованию».
Помимо части 3 ГК РФ к наследственным правоотношениям применимы также отдельные положения 1,2,4 частей ГК РФ.
Часть 1 ГК РФ: «Граждане (физические лица)»: о правоспособности (ст. 17, 18) и дееспособности (ст. 21 – 29) граждан; о месте жительства граждан (ст. 20); об опеке и попечительстве (ст. 31 – 40); о признании граждан безвестно отсутствующими (ст. 42 – 44); об объявлении гражданина умершим (ст. 45, 46); о регистрации актов гражданского состояния (ст. 47); о передаче по наследству права пользования земельным участком (п. 1 ст. 266 ГК РФ); «Юридические лица» (о порядке наследования прав (п. 4 ст. 1 ГК РФ)) и др.
Часть 2 ГК РФ: положения о правопреемстве прав одаряемого и дарителя при наследовании (ст. 581 ГК РФ); об обязанностях наследников поверенного в случае смерти последнего (ст. 979 ГК РФ); о порядке наследования исключительных прав наследодателя наследниками по договору коммерческой концессии (франчайзинга) (п. 2 ст. 1038 ГК РФ).
Часть 4 ГК РФ: регулирует вопросы наследования исключительных прав.
В ст. 5 Закона, вслед за ст. 1, уточнено, что часть третья ГК РФ применяется к отношениям, возникшим после введения ее в действие. Это означает, что нормы раздела V ГК РФ «Наследственное право» применяются к правоотношениям, возникшим по делам о наследовании, открывающимся с 1 марта 2002 года.
К наследственным правоотношениям применяются положения Семейного кодекса РФ (содержит нормы, устанавливающие доказательства родственных, супружеских, иных отношений, необходимых для призвания к наследованию; определяет права пережившего супруга при наследовании; и т.д.), Земельного кодекса РФ (при наследовании земельных участков), Жилищного кодекса РФ (при наследовании жилых помещений), Гражданского процессуального кодекса РФ (регулирует порядок судебной защиты наследственных прав), Налогового кодекса РФ.
Помимо норм ГК РФ, к наследственным правоотношениям применяются положения Основ законодательства Российской Федерации о нотариате 1993 г., которые определяют правовой статус нотариуса в наследственных правоотношениях.
К числу федеральных законов, относимых к гражданскому законодательству, содержащих нормы о наследовании, относятся также Федеральные законы: «Об обществах с ограниченной ответственностью»; «Об акционерных обществах»; «О рынке ценных бумаг», и иные законы, в зависимости от того, какие объекты входят в состав наследственной массы.
Применяются также: приказ Минюста РФ от 27.12.2007 № 256 «Об утверждении Инструкции о порядке совершения нотариальных действий главами местных администраций поселений и муниципальных районов и специально уполномоченными должностными лицами местного самоуправления поселений и муниципальных районов», Методические рекомендации по оформлению наследственных прав, Методические рекомендации по удостоверению завещаний, принятию нотариусом закрытого завещания, вскрытию и оглашению закрытого завещания.
На законодательство о наследовании распространяются положения гражданского законодательства о действии закона во времени, пространстве, о толковании, об аналогии права и закона.
1.4 Наследование в зарубежных странах
Для наследственного права разных государств характерны весьма существенные различия между их правовыми системами. Это объясняется тем, что на регулирование наследственных отношений большое влияние оказывают национальные, религиозные особенности и традиции разных стран.
Структурно наследственное право является частью гражданского законодательства. В большинстве случаев наследственное право входит в гражданские кодексы соответствующих государств.
Как и российское наследственное право, наследственное право других государств основывается на двух принципах:
а) принципе свободы наследования;
б) принципе охраны интересов семьи и обязательных наследников. Различают наследование по закону и по завещанию. Вместе с тем в некоторых европейских государствах к основаниям наследования помимо завещания и закона относится особый, наследственный, договор. В наследственном договоре о наследовании каждая договаривающаяся сторона может сделать соответствующие договору распоряжения на случай смерти, а именно назначить наследников, установить завещательные отказы и завещательные возложения. Договоры о наследовании детально урегулированы законодательством ФРГ и Швейцарии, в то время как во Франции они допускаются лишь в исключительных случаях (чаще всего между супругами). Суть его заключается в том, что между наследодателем, с одной стороны, и одним или несколькими лицами, управомоченными на получение имущества наследодателя после его смерти, – с другой, подписывается договор, вступающий в силу лишь после смерти наследодателя. Отличие наследственного договора от завещания заключается в том, что завещание может быть отменено по воле самого завещателя, а договор о наследовании в одностороннем порядке не расторгается.
Само наследство рассматривается как совокупность активов и пассивов (долгов) наследодателя. Поэтому, приняв наследство, наследники обязаны исполнить обязательства наследодателя, если только они не носят строго личный характер.
Законодательство некоторых штатов США ограничивает право наследодателей по распоряжению принадлежащим им имуществом. В некоторых штатах, например в штате Флорида, в соответствии с § 4 ст. 1 Конституции Флориды введен запрет на право завещать дом, который является единственным местом проживания для членов семьи наследодателя, – кому-либо, кроме членов своей семьи, – при наличии таковых (подразумевается, конечно, семья в самом узком смысле: супруг и только несовершеннолетние дети).
Наследство открывается в случае смерти наследодателя, а также в случае признания его в судебном порядке умершим. Например, в соответствии со ст. 720 ГК Франции наследство открывается после смерти гражданина. ГК Франции к этому факту приравнивает судебное постановление о кончине. В случае, когда человек исчезает «при обстоятельствах, ставящих его жизнь в опасность, если его тело не обнаружено», и декларативное постановление суда об отсутствии гражданина.
Законодательство всех развитых стран предусматривает понятие недостойных наследников, которые лишаются права на получение наследства. Например, согласно § 4-1.4 Закона штата Нью-Йорк о наследственных правах и трастах родитель не может наследовать за ребенком, если он отказал ему в поддержке или бросил его до того, как ребенок достиг возраста 21 года, – в этом случае наследство распределяется так, как будто родитель умер раньше ребенка. Гражданский Кодекс Литовской Республики устанавливает специальные правила об отстранении супруга от наследования. Так, переживший супруг утрачивает право наследования по закону, если перед открытием наследства наследодатель обратился в суд с требованием о расторжении брака вследствие виновного поведения пережившего супруга и суд установил основания для расторжения брака, либо раздельное проживание супругов было установлено судом, либо было основание для признания брака недействительным, при условии, что был подан иск о признании брака недействительным. Последнее основание отстранения супруга от наследования не применяется относительно супруга, который не был виновен в недействительности брака (например, не знал, что заключает брак с лицом, уже состоящим в браке).
Законодательство о наследовании стран континентальной системы права придерживается принципа полной ответственности наследника по долгам наследодателя. Так, § 1994 Германского гражданского уложения говорит о неограниченной ответственности наследников по обязательствам наследодателя. Получение наследства по законодательству зарубежных стран не рассматривается как целиком частное дело граждан. Соответственно государство в определенной степени регулирует наследственные отношения. Так, во всех странах предусмотрено взимание налога на полученное наследство. Размер налога зависит от стоимости наследуемого имущества и степени родства наследника и наследодателя.
Само понятие завещания в законодательстве других стран не имеет принципиальных различий по сравнению с понятием завещания в России. Форма и процедура составления завещания различается в странах континентальной Европы и странах англосаксонской системы. Так для законодательства стран континентальной Европы присущи следующие формы завещаний:
1) завещание, собственноручно составленное завещателем (целиком написанное от руки завещателем, датированное им и подписанное им);
2) завещание в виде публичного акта, т.е. завещание, совершенное в соответствии с предусмотренной законом процедурой при участии соответствующего должностного лица;
3) тайное завещание – завещание, составленное наследодателем и переданное на хранение нотариусу. Тайное завещание может быть написано от руки или составлено механическим способом. В присутствии нотариуса и двух свидетелей завещатель подтверждает, что содержание документа является его завещанием, подписанным им лично, что завещание написано им либо другим лицом, но лично им проверено. Во всех случаях завещатель должен указать, написано ли завещание от руки или механическим способом (ст. 976-980 ГК Франции).
В Англии удостоверение завещания у должностного лица не обязательно. Достаточно совершить его в простой письменной форме. При этом завещание должно быть собственноручно подписано завещателем и заверяется подписями двух незаинтересованных свидетелей, которые не знакомы с содержанием завещания.
Целью любого законодательства о наследовании является установление такого порядка совершения завещания, чтобы были исключены какие-либо сомнения в подлинности последней воли гражданина. Поэтому по законодательству развитых стран завещание, как и по российскому наследственному праву, совершенное с нарушением предписанных законом формальных требований, может быть признано недействительным.
Законодательство ряда стран предусматривает возможность составления так называемых совместных завещаний (взаимные завещания содержат взаимные обязательства нескольких лиц по отношению друг к другу). Например, совместные завещания супругов возможны в ФРГ. Согласно ст. 1243 ГК Украины супруги могут составить общее завещание в отношении имущества, принадлежащего им на праве общей совместной собственности. В случае смерти одного из супругов, составивших завещание, его часть переходит к другому супругу. Указанные в завещании наследники призываются к наследству только после смерти второго супруга.
Допускаются совместные завещания, причем уже не только со стороны супругов, и законодательством других стран (Англии, США). Англо-американское право содержит и еще один весьма интересный институт – взаимные завещания, где несколько лиц принимают на себя встречные обязательства относительно друг друга. В ГК Франции установлен запрет на составление взаимных завещаний (ст. 968 ГК Франции), известных англо-американскому праву.
Содержание завещания различается в РФ и зарубежных странах. Так, западное наследственное право допускает возможность сделать в тексте завещания не только распоряжения, касающиеся судьбы имущества, но и иные распоряжения: например, назначение опекуна несовершеннолетнему, признание своего отцовства в отношении внебрачного ребенка и др.
Что касается способов отмены завещания, то они, как правило, такие же, как и по законодательству РФ, – составление нового завещания, подача заявления об отмене завещания, изъятие завещания, депонированного у нотариуса. В качестве завещателей выступают по общему правилу дееспособные физические лица. Кроме того, совершеннолетние граждане, находящиеся под опекой, не могут составить завещание (ст. 502, 504 ГК Франции).
Соответственно не эмансипированные несовершеннолетние не могут составлять завещания. Этот принцип имеет исключение: несовершеннолетний, достигший возраста 16 лет, вправе составить завещание на половину имущества, которым он мог бы распорядиться, будучи совершеннолетним (ст. 904 ГК Франции). Граждане, отбывающие пожизненное наказание, признаются недееспособными в соответствии со ст. 36 УК Франции и, следовательно, лишаются права на составление завещания.
Наследственное право Франции, Германии, содержит указание об обязательной доле в наследстве при наследовании имущества наследодателя. В Германии, например, согласно § 2303-2338 Германского гражданского уложения предусматривается «система обязательной доли», согласно которой «обязательный дольщик» является не наследником по закону, а кредитором, который вправе требовать выплаты ему определенной суммы наследниками по завещанию. От установленного российским законодательством правила об обязательной доле законодательство ФРГ отличается, в частности, тем, что там нет указания на нетрудоспособность наследника как необходимого условия обязательной доли.
В Англии, напротив, законодательству неизвестны такие понятия, как «обязательная доля». Акт о наследовании (об обеспечении семьи) 1938 г. предоставил возможность пережившему супругу, несовершеннолетним и нетрудоспособным детям право просить суд о назначении им разумного содержания из наследственного имущества, если оно не было обеспечено завещанием.
Для наследования по закону в развитых странах характерно деление наследников на классы (очереди), которые последовательно призываются к наследованию. Каждая очередь объединяет определенную категорию кровных родственников. Правовое значение очередей состоит в том, что наличие хотя бы одного из родственников предыдущей очереди устраняет от наследования родственников всех последующих очередей. Таким образом, при наличии нисходящих (например, детей) восходящие наследники (например, родители) ничего не получат.
Например, в соответствии со ст. 734 ГК Франции при условии отсутствия пережившего супруга родственники призываются к наследованию в следующем порядке:
1-я очередь: дети и их нисходящие;
2-я очередь: отец и мать; братья и сестры и их нисходящие;
3-я очередь: восходящие, кроме отца и матери;
4-я очередь: боковые родственники, кроме братьев и сестер и их нисходящих. Гражданский кодекс Литовской Республики от 18 июля 2000 г. устанавливает, что в равных долях наследуют в первую очередь дети, в том числе усыновленные и рожденные после смерти наследодателя, во вторую очередь – родители и внуки, в третью – бабушка и дедушка со стороны отца и матери, а также правнуки, в четвертую – братья и сестры, прабабушка и прадедушка со стороны отца и матери, в пятую – дети братьев и сестер (племянники и племянницы), братья и сестры родителей (дяди и тети), в шестую – дети братьев и сестер родителей, т.е. двоюродные братья и сестры.
Закон Эстонии от 15 мая 1996 г. «О наследственном праве (наследовании)» применяет систему наследования по парантеллам, примененную впервые в Германском гражданском уложении, однако в отличие от последнего ограничивается, как и Швейцарское гражданское уложение (кодекс), только тремя парантеллами, поэтому последними призываются к наследованию только деды и бабки наследодателя и их нисходящие. Система парантелл исторически восходит к феодальному праву Германии, где родственники призывались к наследованию по «парантеллам». «Парантеллу» составлял восходящий родственник наследодателя вместе со своими нисходящими (например, отец наследодателя, братья и сестры наследодателя, племянники наследодателя, внучатые племянники наследодателя и т.д.). Система парантелл представлена правом ФРГ, Австрии, Швейцарии. Неоднозначно решается вопрос о том, в каком порядке призывается к наследованию переживший супруг наследодателя. Исторически наследовали только родственники, а супруги, как известно, не являются родственниками, поэтому друг после друга они ранее не наследовали. Однако впоследствии ситуация изменилась. В настоящее время супруги включены в число наследников по закону, однако, не во всех случаях. Например, в Республике Грузия решением суда супруг может быть лишен права наследования по закону, если будет подтверждено, что брак с наследодателем не менее чем за три года до открытия наследства был прекращен фактически и супруги проживали раздельно (ст. 1341 ГК Грузии). В некоторых европейских странах супруги до сих пор имеют ограниченные наследственные права. Например, в Испании переживший супруг включается только в третью очередь наследников наряду с родственниками по боковой линии, поэтому супруг наследует только после прямых нисходящих и восходящих, но перед боковыми родственниками.
По законодательству некоторых штатов в США переживший супруг не имеет права на обязательную наследственную долю, если:
1) он бросил умершего супруга;
2) он не оказывал помощи или отказался оказать помощь умершему супругу;
3) он произвел расторжение брака или признание брака недействительным в другом штате или государстве, которое не считается действительным в штате последнего постоянного проживания умершего супруга;
4) брак был на стадии принятия заключительного решения о раздельном проживании по иску к пережившему супругу. Таковы, в частности, нормы § 1.2 Закона штата Нью-Йорк о наследственных правах и трастах.
В соответствии с ст. 756 ГК Франции переживший супруг призывается к наследованию либо как единственный наследник, либо совместно с родственниками умершего.
Если у умершего остались дети или другие нисходящие, права пережившего супруга варьируются в зависимости от того, являются ли дети общими либо это дети от предыдущего брака. При наличии только общих детей умершего и пережившего супруга последний имеет право выбрать между получением узуфрукта на все наследственное имущество и правом собственности на 1/4 имущества. При наличии одного или нескольких детей от другого брака переживший супруг имеет право собственности на 1/4 имущества (ст. 757 ГК Франции).
По законодательству некоторых стран к наследованию могут призываться не только родственники, но и свойственники (родственники другого супруга), а также лица, проживавшие в течение длительного срока совместно с наследодателем. Самостоятельный наследственно-правовой статус свойственники имеют в Республике Казахстан. Гражданский Кодекс Республики Казахстан 1999 г. в качестве наследников пятой очереди в равных долях назвал сводных братьев и сестер, отчима и мачеху, если они совместно проживали с наследодателем одной семьей не менее десяти лет. Гражданский Кодекс Украины 2003 г. в качестве четвертой очереди наследников назвал лиц, которые проживали с наследодателем одной семьей не менее чем пять лет ко времени открытия наследства. В этой очереди наследуют любые лица, а не только иждивенцы наследодателя, как в российском законе. Это могут быть «гражданский супруг», фактические воспитанники, а также мачеха, отчим, пасынки или падчерицы, сводные братья и сестры, главное, чтобы они проживали одной семьей не менее пяти лет.
В отношении имущества, у которого нет наследников, в других странах действует режим, аналогичный режиму выморочного имущества в нашей стране. Это значит, что при отсутствии наследников по закону или по завещанию, отказе наследников от принятия наследства либо признании их недостойными наследственное имущество переходит государству. Однако в одних странах оно рассматривается в качестве наследства, а в других как имущество, у которого нет собственника (бесхозяйное имущество).
Контрольные вопросы по теме:
1) Дайте определение наследственному праву.
2) Определите значение права наследования.
3) Перечислите основные правовые акты, регулирующие отношения по наследованию.
4) Дайте определение основным принципам наследственного права.
5) Что понимает законодатель под принципом универсальности наследственного правопреемства?
6) Дайте характеристику принципа диспозитивности.
7) Каковы особенности наследования в зарубежных странах?
8) Назовите и охарактеризуйте источники наследственного права.