14. Общая характеристика римского права. Вещное и обязательственное право
1. Римское право отражало и закрепляло сложившиеся в 1 римском рабовладельческом обществе социально-экономические и политические порядки. В своем развитии оно прошло следующие стадии:
☝квиритское, или цивильное, право;
☝преторское право;
☝общенародное право;
☝собственно римское право, которое, в свою очередь, делится на публичное (право, которое относится «к положению Римского государства» – Домиций Ульпиан, знаменитый римский юрист) и частное (относится «к выгоде отдельных лиц»).
2. В царский период источником римского права были обычаи и немногочисленные законы. Оно характеризовалось влиянием общинных отношений, примитивностью основных институтов, строгим формализмом (малейшее упущение в форме судоговорения приводило к проигрышу дела) и распространялось лишь на исконных граждан Рима – квиритов, почему и называлось квиритским, или цивильным, правом.
3. Важнейший памятник права этой эпохи – Законы двенадцати таблиц, которые созданы согласно традиции коллегиями децемвиров в середине V в. до н. э. Название связано с тем, что они были записаны на 12 деревянных досках-таблицах, выставленных для всеобщего обозрения на главной площади Рима – Форуме.
Законы двенадцати таблиц содержали постановления, регулирующие сферу семейных и наследственных отношений, а также нормы, относящиеся к займовым операциям, к уголовным преступлениям.
4. Жестко скованное традициями цивильное право с IV–III вв. до н. э. стало корректироваться новым источником права – преторскими эдиктами, отражавшими новые отношения, порожденные переходом от древних форм купли-продажи, ссуды и займа к более сложным правоотношениям, вызванным ростом товарного производства, товарообмена, банковских операций и пр.
5. Для имущественных отношений эпохи Законов двенадцати таблиц характерно широкое распространение частной собственности, включая земельную.
Римские юристы под собственностью понимали полное и абсолютное право пользоваться и распоряжаться вещами с ограничениями, которые установлены договором или правом. Со времен Законов двенадцати таблиц римское право подразделяло собственность на два типа:
☝первому типу относились земля, рабочий скот, рабы, здания и сооружения. Для отчуждения вещей первой категории требовалось соблюдение формальностей, носивших название манципации;
☝ко второму – все прочие вещи, которые переходили от одного владельца к другому посредством бесформальной передачи на условиях, установленных договором, – так называемой традиции.
6. Одной из форм ограничения права собственности является сервитут – право на чужую вещь. Сервитуты подразделялись на вещные (когда один собственник поступался правом на свою собственность в пользу другого) и личные (когда предоставлялось право пользования чужой вещью при сохранности самой вещи).
7. Для действительности договора согласно римскому праву необходимо согласие сторон, которое не должно быть порождено насилием или обманом.
Все договоры римское право разделяло на четыре группы: вербальные; литеральные; реальные; консенсуальные.
8. Вербальный договор был древнейшим типом договора, словесным обязательством, на основе которого во времена Законов двенадцати таблиц совершались сделки разнообразных видов – купли-продажи, мены, займа и т. д. Для его действительности требовалось произнесение слов «даю», «сделаю». Вербальное обязательство устанавливалось посредством стипуляции (религиозной клятвы).
Литеральные договоры – письменные обязательства – возникли и распространились с течением времени.
Реальные контракты, выделенные римскими юристами в особую группу, характеризуются тем, что обязанность исполнения и связанная с ним ответственность наступают по реальным сделкам не с момента соглашения, а с момента передачи вещи. К таким контрактам, например, относились:
☝договоры хранения;
☝договоры займа – такие договоры, предметом которых являются вещи, наделенные родовыми признаками: деньги, вино, зерно, т. е. все заменимые вещи;
☝договоры ссуды, с которыми римское право связывало вещи индивидуально-определенные, незаменимые в принципе: подлежит возврату именно то, что было дано в ссуду.
При консенсуальном договоре ответственность сторон возникает не при передаче вещи, а немедленно по заключении письменного или устного соглашения. К таким договорам относились, например, договор купли-продажи, а также договор найма.